ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ


1. Я работаю на заводе «ХХХ» и являюсь автором изобретения, созданного в процессе проведения нашим отделом научных исследований. Предприятие подало заявку на созданное мной изобретение, не выплатив мне никакого вознаграждения или компенсации. Не нарушены ли мои права? Имею ли я права на патент, который будет получен по данной заявке или на материальную компенсацию?

В вашем случае речь, скорее всего, идет о создании служебного изобретения. В соответствии с законодательством России, изобретение (полезная модель), созданная работником в связи с выполнением трудовых обязанностей или поручения работодателя с использованием опыта, производственных знаний, секретов производства и оборудования работодателя, если иное не предусмотрено трудовым контрактом/договором, признаётся служебным изобретением.

Право на получение патента и, следовательно, на подачу заявки на служебное изобретение принадлежит работодателю изобретателя.

Если заявителем данной заявки было указано предприятие работодателя (завод «ХХХ»), то и собственником патента и всех имущественных прав будет являться предприятие. Соответственно Вы не будете иметь права на данный патент. Вам, как Изобретателю, в этом случае принадлежит право авторства, которое является неотъемлемым личным правом и охраняется бессрочно, и Вы должны быть указаны в качестве автора в материалах заявки и патенте, в случае его выдачи.

Что каcается компенсации, то Вы имеете право на получение вознаграждения за создание изобретения. В соответствии со ст. 1370 ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, работодатель должен в течение 4 месяцев с даты получения от изобретателя уведомления о создании служебного изобретения, заключить с изобретателем письменный договор относительно размера и условий выплаты последнему (или его правопреемнику) вознаграждения в соответствии с экономической ценностью изобретения (полезной модели) и/или другой выгоды, которая может быть получена работодателем.
Если работодатель не сделал этого в установленный срок, то право на получение патента на служебное изобретение переходит к изобретателю (его правопреемнику). В этом случае за работодателем остаётся преимущественное право на получение лицензии.

Споры относительно получения изобретателем служебного изобретения вознаграждения и его размера решаются в судебном порядке.

Мы можем предоставить исчерпывающий ответ о возможности нарушения Ваших прав, при более детальном анализе информации. В случае если Ваши права были нарушены – мы поможем защитить их в суде. Детальнее о защите прав интеллектуальной собственности Вы можете прочитать здесь. Также Вы можете связаться с нами (контактная информация).


2. Я являюсь гражданином Российской Федерации, и хотел бы запатентовать свое изобретение за рубежом. Могу ли я подать заявку на получение патента на изобретение напрямую в патентные ведомства интересующих меня стран (Украина, Грузия, Узбекистан)?

Законодательством практически всех стран мира предусмотрена подача заявок, а так же весь процесс приобретения и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (в том числе и изобретения) только с помощью патентных поверенных этих стран.

Однако заявка может быть подана и напрямую, но только если это оговорено в соглашении/договоре между странами. Так, например, российские граждане могут напрямую подавать заявки и вести переписку с Патентными Ведомствами Украины, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана, что обусловлено наличием двухсторонних соглашений между Россией и этими странами. Таким образом, Вы действительно можете самостоятельно подать заявку на получение патента на изобретение непосредственно в "Украинский институт промышленной собственности" (УКРПАТЕНТ). В Украину заявки подаются на украинском языке.
Однако мы всё же рекомендуем Вам воспользоваться услугами профессионалов и действовать через патентных поверенных, т.к. требования к оформлению и содержанию заявочных материалов и ведению делопроизводства по заявке в указанных странах отличаются от российских, а их несоблюдение может привести к утрате прав на получение патента.
Кроме того, заявка на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, может быть подана в иностранном государстве или в международную организацию по истечение шести месяцев со дня подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности прежде чем патентовать изобретение за рубежом, необходимо подать заявку в России. Далее, не позднее года с даты подачи российской заявки, патентная заявка подается в интересующую вас страну (или региональное патентное ведомство, к примеру, Европейское), либо подается одна международная заявка. Через 30(31) месяц международная заявка также должна быть подана в выбранные заявителем национальные ведомства, которые будут проводить экспертизу и выдавать национальные патенты.

Патентование в Грузии придётся осуществлять только через официально зарегистрированных патентных поверенных этой страны.


3. Я хотел бы зарегистрировать товарный знак нашей фирмы в нескольких странах СНГ. Насколько я знаю, есть возможность подать заявку в Евразию (Евразийское патентное ведомство) и таким образом получить защиту во всех странах СНГ?

К сожалению, Вы не сможете подать заявление на регистрацию товарного знака и соответственно зарегистрировать его в Евразийском патентном ведомстве. В соответствии с Евразийской патентной конвенцией, единственным объектом права интеллектуальной собственности подлежащим регистрации в Евразии – является изобретение. Следовательно, ни товарный знак, ни полезная модель, ни промышленный образец не могут быть зарегистрированы и запатентованы в Евразийском патентном ведомстве.

Обращаем Ваше внимание, что евразийский патент на изобретение действителен только в странах – участниках Евразийской патентной конвенции, а не во всех странах СНГ. На сегодняшний день – это 9 стран, а именно: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Туркменистан.

Если же Вы хотите зарегистрировать товарный знак одновременно в нескольких странах, мы рекомендуем подавать заявку на международную регистрацию. В соответствии с Мадридской Системой, заявка на международную регистрацию товарного знака может быть подана только при наличии национальной регистрации/заявки. Заявка на международную регистрацию товарного знака подается в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, что дает возможность обеспечить правовую охрану одновременно в нескольких странах путем подачи одной международной заявки. При этом в международной заявке указывается перечень стран, в которых заявитель испрашивает правовую охрану. Эта система значительно упрощает процедуру получения правовой охраны для товарного знака и дальнейшее управление правами, т.к. любые изменения вносятся только в материалы международной заявки, в том числе и продление действия охранного документа. Регистрация товарного знака по Мадридской системе позволяет сократить число формальных требований и нести при этом меньшие расходы.


4. Я являюсь владельцем товарного знака в России (свидетельство о регистрации получено в 2005 г.). Однако товар, который маркируется этим товарным знаком, производится в Китае и в дальнейшем экспортируется для реализации в Украину. Должен ли я регистрировать свой товарный знак в Китае?

Регистрация Вашего товарного знака в Китае не является обязательной и не продиктована какими-то требованиями законодательства. До тех пор пока Вы не нарушаете права третьих лиц, Вы можете производить товар на территории Китая.

Однако мы настоятельно рекомендуем Вам подать заявку на регистрацию товарного знака в Патентное ведомство Китая. Такая необходимость обусловлена тем, что в том случае, если кто-то зарегистрирует такой же (или сходный с Вашим) товарный знак – вы станете нарушителем прав интеллектуальной собственности и в отношении Вас могут быть применены меры административного или уголовного воздействия.
Наша компания может помочь Вам в получении Свидетельства о регистрации товарного знака в Китае. Подробнее об альтернативах международной регистрации Вы можете прочитать здесь.


5. Я являюсь единственным владельцем патента на полезную модель в России. Означает ли это, что я могу выпускать и реализовывать запатентованный товар в России без всяких опасений нарушить чьи-либо права?

Согласно ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, патент наделяет патентовладельца исключительным правом использовать полезную модель (изобретение) по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом и распоряжаться своими исключительными правами.

Но для полной уверенности в том, что Вы не нарушаете права третьих лиц и целью избежания возможных претензий с их стороны, рекомендуем провести поиск на патентную чистоту, т.е. анализ условий беспрепятственной реализации промышленной продукции на рынке России и исключение нарушения прав третьих лиц, владеющих патентами, действующими на территории России(подробнее).

Это связано с тем, что процедура выдачи патента на полезную модель не предусматривает проведения экспертизы по существу, то есть, не проверяется соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности – новизне и промышленной применимости.

Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации, существуют случаи, когда использование Вашей полезной модели (изобретения) не будет признано нарушением прав других лиц, также обладающих правами на нее.


6. Я слышал, что патент на изобретение является более сильным чем патент на полезную модель. Правда ли это и в чём состоит отличие?

В соответствии с российским законодательством, патент как на полезную модель, так и на изобретение,– это охранный документ, который удостоверяет приоритет, авторство и право собственности на изобретение (полезную модель), т.е. оба патента предоставляют одинаковую патентную защиту.

Отличие состоит лишь в сроке действия патента. Так патент на изобретение предоставляет защиту на 20 лет с даты подачи заявки (при условии уплаты ежегодных пошли за поддержание патента в силе), а патент на полезную модель – на 10 лет с даты подачи заявки.

Однако, необходимо отметить, что выдаче патента на изобретение предшествует, кроме формальной экспертизы, более строгая экспертиза по существу, при проведении которой проверяется соответствие заявленного изобретения условиям патентоспособности. В отношении же полезной модели, проведение такой экспертизы не предусмотрено, а лишь по желанию заявителя (или третьих лиц) может быть проведен информационный поиск для определения уровня техники, по сравнению с которым может оцениваться патентоспособность полезной модели. Таким образом, поскольку патент на полезную модель выдается «под ответственность заявителя», нельзя с уверенностью утверждать, что патент на полезную модель и патент на изобретение являются равносильными.


7. Я являюсь владельцем свидетельства России о регистрации знака на товары и услуги. Несколько предприятий России реализуют свою продукцию, используя при маркировке своего товара товарный знак, права на который принадлежат мне. Могу ли я запретить использовать этот товарный знак без моего разрешения?

Свидетельство о регистрации действительно предоставляет его собственнику право запрещать другим лицам использовать товарный знак (только для указанных в свидетельстве товаров и услуг и если в результате такого использования может возникнуть вероятность смешения) без его согласия.

Однако, существуют случаи, когда использование Вашего товарного знака не будет признано нарушением прав, защищенных свидетельством о регистрации. В соответствии со ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственника запрещать другим использовать без его согласия зарегистрированный товарный знак не распространяется на использование знака для товара, введенного под этим знаком в гражданский оборот владельцем свидетельства либо с его согласия.

В том же случае, если Ваши права действительно нарушены, Вы можете обратиться к нашим экспертам за профессиональной консультацией о возможных формах и способах защиты нарушенных прав интеллектуальной собственности (подробнее).


8. Могу ли я подать заявку на изобретение в России по истечении 12 месяцев (срока предоставленного для заявления приоритета). Будет ли такая заявка соответствовать критерию мировой новизны и не будет ли мне противопоставлена моя же заявка?

Да, такая заявка будет соответствовать критерию мировой новизны, но только в том случае, если приоритетная заявка не была опубликована.


9. Роспатент зарегистрировал товарный знак настолько схожий с моим, что их можно перепутать. Могу ли я подать ходатайство (или заявление) в Роспатент об аннулировании этой регистрации?

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, зарегистрированных ранее, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с п. 2 ст. 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации Вы можете полностью или частично оспорить предоставление правовой охраны такому знаку в течение пяти лет со дня публикации сведений о его регистрации на основании п. 6 ст. 1483 Гражданского Кодекса. Однако, обращаем Ваше внимание, что подобная регистрация будет неправомерной лишь в том случае, если знак предназначен для товаров, однородных с теми, для которых его регистрировали Вы.

Для оспаривания Вам следует подать возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в палату по патентным спорам. В случае положительного рассмотрения Вашего обращения, то есть признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются. Если же предоставление правовой охраны будет признано недействительным частично, будет выдано новое свидетельство и в Госреестр будут внесены соответствующие изменения.

Детальнее о защите прав интеллектуальной собственности, в т.ч. и юрисдикционной её форме, Вы можете прочитать здесь.


10. Могут ли быть запатентованы вычислительные процессы или иные решения, относящиеся к компьютерным технологиям, способам или средствам манипулирования электронными данными?

Как известно, в настоящее время компьютерные технологии стремительно развиваются, поэтому логично, что разработчики подобных объектов стремятся защитить свои решения в этой области. Другой вопрос, каким образом они могут это сделать. Если речь идет о программном обеспечении, то программы для ЭВМ, в том числе и операционные системы, являются объектами авторского права. Что касается различных способов обработки, преобразования данных, управления данными и т.д., то все вышеперечисленное относится к объектам патентного права. Многие из подобных объектов успешно патентуются и обозначены в общепринятой системе классификации изобретений и полезных моделей – Международной патентной классификации (например, G06F 13/10 – программное управление для периферийных устройств), что говорит о том, что подобные решения уже выделены в отдельный класс для удобства проведения патентных исследований и рассмотрения патентных заявок.

Однако, следует отметить, что некоторые подобные технические решения являются достаточно спорными при патентовании, поскольку формально могут не совсем соответствовать описанию продукта (в частности это устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных) или способа (процесс осуществления действий над материальными объектами с помощью материальных средств), которые охраняются в большинстве стран в качестве изобретений. Положительные решения при рассмотрении заявок с подобными объектами и последующая выдача патента, и «качество» такого патента во многом зависит от грамотного оформления их патентным поверенным с учетом требований существующего законодательства.